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       知识产权内容
        如上所述,狭义的知识产权主要包含著作权(含邻接权)、专利权和商标权,下面对其各自内容进行简单介绍。
               著作权(含邻接权)
               著作权也称版权,是指基于文学、艺术和科学作品依法产生的权利。文学、艺术和科学作品是著作权产生的前提和基础,是由著作权法律关系得以发生的法律事实构成。没有作品就没有著作权,脱离具体作品的著作权是不存在的。
               邻接权是与著作权相关的、类似的权利,通常指作品传播者在作品的传播过程中依法享有的权利,如艺术表演者、录音录像制品制作者、广播电视节目制作者依法享有的权利等。著作权和邻接权的共同点是它们同属知识产权范畴,保护期为50年,即截止到作品首次发表后第50年的12月31日。两者不同点如下表所示。
               
               著作权和邻接权的不同点
               著作权由三个要素构成,即著作权主体、著作权客体和著作权内容,分别定义如下:
               .著作权主体:或称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人,我国《著作权法》规定:著作权主体包括自然人、法人和其他组织,在一定条件下,国家也可以成为著作权的主体。
               .著作权客体:是指作品和作品的传播形式。
               .著作权内容:是著作人身权和著作财产权。
                      著作权的主体
                      著作权的主体分为一般意义上的著作权主体和特殊类型的著作权主体,说明如下:
                      .一般意义上的著作权主体:著作权的主体即著作权人,是作品的所有人。著作权人有两类,一类是作者,一类是作者以外的人。作者的著作权基于完成创作这一法律事实,我国《著作权法》第十一条规定,判定作者的方法是“如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或其他组织为作者”。作者以外的人则可基于其他法律事实而获得著作权,在一定条件下,国家也可能成为著作权主体。
                      .特殊类型的著作权主体,包括:
                      演绎作品的著作权人:演绎作品基于已有作品进行再创作而产生的新作品统称为演绎作品。演绎作品主要有改编、译文、注释、评论和整理等。我国著作权法规定演绎作品的著作权归属于演绎人,但是演绎人在利用演绎作品时要受到一定的限制。
                      合作作品的著作权人:合作作品的作者共同享有著作权。其中,无法分割的合作作品的著作权,由合作作者共同共有。合作作品可以分割使用的,作者对自己创作的部分可以单独行使著作权。但是,行使该权利时,不得构成对合作作品整体著作权的侵害。
                      汇编作品的著作权人:汇编作品的著作权由汇编人享有。
                      职务作品的著作权人:公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。职务作品的著作权归属可以分为两种情况,分别为:职务作品的著作权由单位享有,作者享有署名权;著作权由作者享有,单位享有优先使用作品的权利。
                      著作权的客体
                      著作权的客体是作品及其传播的形式。作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的智力创作成果。作品具有的法律特征为独创性和可复制性。
                      著作权的内容
                      著作权的内容包括著作人身权和财产权,说明如下:
                      .著作人身权:指作者享有的与其作品有关的以人格利益为内容的权利,包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。
                      .著作财产权:是著作权人基于作品的利用给他带来的财产收益权,包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、设置权、改编权、翻译权、汇编权和其他权利。
                      著作权的获得
                      我国在著作权的获得上遵循的是著作权自动取得原则。
                      目前世界各国对于著作权的获得主要有注册取得、自动取得和其他取得等三种制度:
                      .注册取得制度:指以登记注册作为取得著作权的条件,作品只有经登记注册之后才能产生著作权。现在世界上大多数国家不采用这一制度。
                      .自动取得制度:指著作权以作品创作完成这一法律事实的存在而自然取得,无需履行任何手续。自动取得制度的优点在于,作品一经创作完成即可及时获得保护,可以有效地制止侵犯著作权的行为,保护水平较高。其缺点在于,未经登记的作品在发生著作权纠纷时取证困难,所以有些国家的著作权法通过设立自愿登记制度来作为补充。
                      .其他取得制度:参照各国不同规定,其他取得制度主要包括以下三类。
                      作品必须以有形物固定之后,才能获得著作权。美国的版权法即采用此制度。
                      版权标记取得制度。《世界版权公约》即采用此制度。
                      出版取得制度。
                      著作权的保护和限制
                      著作权法保护的作品类型包括:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;美术、建筑作品;摄影作品;电影作品和以类似摄影的方式创作的作品;工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;计算机软件和法律法规规定的其他作品。
                      对于系统集成企业而言,在著作权法保护的作品类型中,尤其应该关注计算机软件著作权的保护。计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。软件经过登记后,软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。
                      计算机软件著作权保护的客体(或称对象)是指计算机软件,即计算机程序及其有关文档,计算机程序包括程序设计语言编写的源程序、机器语言编译的目标程序,同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。文档是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等,如程序说明、流程图以及用户手册等。
                      著作权法保护的作品类型应符合以下三个要素:
                      .须有文学、艺术或者科学的内容。
                      .须有独创性。
                      .须能以物质的形式固定下来。
                      从法律保护而言,著作权已受到时间和地域上的限制,此外,还受到合理使用、法定许可、强制许可等制度的限制。
                      .合理使用限制:指在特定条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬的制度。
                      .法定许可使用限制:指依著作权法的规定,使用者在使用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。
                      .强制许可使用限制:指在一定条件下,作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已发表的作品时,经申请由著作权行政管理部门授权,即可使用该作品,无须征得著作权人同意,但应当向其支付报酬的制度。
               专利权
               专利权是国家按专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。
                      专利权的主体
                      专利权的主体即专利权人,是指有权提出专利申请并取得专利权的人,专利权的主体可以是下面几种情况:
                      .发明人或设计人:直接参加发明创造活动的自然人,不能是单位或者集体。如果是数人共同做出的,应当将所有人的名字都写上。在完成发明创造的过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,这三类人不应当被认为是发明人或者设计人。
                      .发明人或者设计人所在单位:如果发明创造属于职务发明,则专利权的主体应当是发明人或者设计人所在单位。
                      .合法受让人:指依法转让、继承方式取得专利权的人。专利权经合法受让后,受让人就成为专利权的主体。
                      .外国发明人或设计人:在中国有经常居所或者营业所的外国人在中国申请专利的,根据《巴黎公约》规定,享受与我国国民同等待遇。此种情况的外国人,在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。
                      专利权的客体
                      专利保护的客体也称专利保护的对象,亦指可以取得专利保护的发明创造。中国专利法所说的发明创造是指发明、实用新型和外观设计,其典型区别如下表所示。
                      
                      发明、实用新型和外观设计专利的典型区别
                      专利权的获取
                      专利权的获取,必须经过专利申请和依法审批的全过程。取得专利权的发明创造,必须将发明创造的内容在权利要求书和说明书或图片、照片中充分公开,划定保护范围。而这些公开的内容是支持其权利存在的唯一依据。记载发明创造内容的说明书、权利要求书或图片、照片是专利申请文件的重要组成部分,当其被国务院专利行政部门依法公告之后,就成为了专利文献。
                      以下情形不能获得专利权:
                      .科学发现,如发现的新星、牛顿发现的万有引力定律。
                      .智力活动的规则和方法,如新棋种的玩法。
                      .疾病的诊断和治疗方法。
                      .动物和植物品种,但产品的生产方式可以授予专利权。
                      .用原子核变换方法获得的物质。
                      另外,对违反国家法律、社会公德、妨害公共利益或者违背科学规律的发明创造,如永动机、吸毒工具等也不能获得专权。
                      专利权的权利和期限
                      专利权人的权利包括:
                      .独占实施权:发明或实用新型专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。
                      .转让权:转让是指专利权人将其专利权转移给他人所有。专利权转让的方式有出卖、赠予、继承和投资入股等。
                      .实施许可权:实施许可是指专利权人许可他人实施专利并收取专利使用费。
                      专利权人的权利还包括标记权、署名权、获得奖励与报酬的权利等。
                      专利权人应履行的义务如下:
                      .按规定缴纳专利年费的义务:专利年费也称专利维持费。专利法规定,专利权人应当自被授予专利权的当年开始交纳年费。
                      .不得滥用专利权的义务:指专利权人应当在法律所允许的范围内选择其利用专利权的方式并适度行使自己的权利,不得损害他人的知识产权和其他合法权益。
                      发明专利权的期限为20年,实用新型专利权、外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。申请日是指向国务院专利行政主管部门提出专利申请之日。
                      专利的保护和侵权行为
                      一般来讲,专利因其被公开(保密专利除外)而不能被称为技术秘密。为有效保护专利,可以采取专利加技术秘密的双重保护形式,这远比单纯专利或技术秘密的单项保护效果要好。常见的两种双重保护形式如下:
                      .以专利加技术秘密的方式保护自身的发明创造,有助于发明创造的保护。
                      .将易于公开的技术申请专利,而同时又将不易公开的技术以技术秘密方式保留。
                      在保护专利的同时,也不容忽视对专利的侵权。专利的侵权行为是指未经专利权人许可实施其专利的行为,通常可分为如下几种行为:
                      .未经许可实施他人专利行为。
                      .假冒他人专利行为。
                      .以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法。
                      除法律明确规定之外,在实践中还存在两种侵权行为,即过失假冒和反向假冒。过失假冒即指行为人本意不是冒充专利,随意杜撰一个专利号,而碰巧与某人获得的某项专利的专利号相同。反向假冒即指行为人将合法取得的他人专利产品,注上自己的专利号予以出售。
                      当发生实际侵权行为之后,专利侵权人应当承担的法律责任包括停止侵权、公开道歉和赔偿损失。
               商标权
               商标是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来,并可被视觉所感知的标记。商标权也称品牌,是指商标注册人在法定期限内对其注册商标所享有的受国家法律保护的各种权利。注册商标和非注册商标具有不同的法律地位。
                      商标权的主体
                      商标权的主体是指依法享有商标权的人。在我国,只有依照法定程序注册商标才能取得商标权,所以,商标权人也称为注册商标所有人。商标权主体可以是自然人、法人和其他组织。
                      商标权的客体
                      商标权的客体就是商标权人所拥有的商标。在我国只有注册商标的所有人才能成为商标权的主体,也只有注册商标才能是商标权的客体。未注册的商标,其使用人不享有商标权,因此,也不能成为商标权的客体。
                      下列标志不得作为商标注册:
                      .仅有本商品的通用名称、图形、型号的。
                      .直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。
                      商标权的内容
                      商标权从内容上看,包括使用权、禁止权、许可权、转让权和续展权等,其中使用权是最重要的权利,其他权利都是由该权利派生出来的。
                      其他权利都好理解,这里对续展权做简单说明。续展权是指商标权人在其注册商标有效期届满前,依法享有申请续展注册,从而延长其注册商标保护期的权利。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。
                      商标权的侵权和保护
                      规范商标权归属,明确各自权利来防止商标权被侵权,特别是注册联合商标、委托作品、合作作品尤为如此。
                      商标侵权行为一般表现为:
                      .未经注册商标所有人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。
                      .销售侵犯商标权的商品。《商标法》对这种行为的认定作了修改,只要有销售侵权商标的行为即属于侵权,但不一定承担赔偿责任。
                      .伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售此类标识。
                      .未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场。
                      .在同一种商品或者类似商品上,将他人注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认。
                      .故意为侵犯他人注册商标专用权的行为提供仓储、运输、邮寄和隐匿等便利条件。
                      对驰名商标的特殊保护,主要体现在商标注册程序中的保护和商标使用中的保护两方面。
                      与商标有关的其他违法行为包括:
                      .违法注册商标。
                      .违法使用注册商标,包括自行改变注册商标;自行改变注册商标的注册人名义、地址或其他注册事项;自行转让注册商标;连续三年停止使用。
                      .违法许可使用注册商标。
                      .违法使用未注册商标。
                      .非法印制或买卖商标标识。
                      .其他涉及犯罪的违法行为。
 
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